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答:
專利合作條約英文PatentCooperationTreaty,簡稱PCT,PCT是繼保護工業產權巴黎公約之后專利領域的最重要的國際條約,是國際專利制度發展史上的又一個里程碑。該條約于1970年6月19日由35個國家在華盛頓簽訂。1978年6月1日開始實施,現有成員60多個,由總部設在日內瓦的世界知識產權組織管轄。從名稱上可以看出,專利合作條約是專利領域的一項國際合作條約。自采用巴黎公約以來,它被認為是該領域進行國際合作最具有意義的進步標志。但是,它主要涉及專利申請的提交,檢索及審查以及其中包括的技術信息的傳播的合作性和合理性的一個條約。PCT不對"國際專利授權":授予專利的任務和責任仍然只能由尋求專利保護的各個國家的專利局或行使其職權的機構掌握(指定局)。PCT并非與巴黎公約競爭,事實上是其補充。的確,它是在巴黎公約下只對巴黎公約成員國開放的一個特殊協議。申請pct專利的好處1.簡化和規范向外國申請專利的手續。申請人只需提交一份PCT申請,就可以在申請日起30個月內向多個國家申請專利,而不必在12個月的優先權期限內向每一個國家分別提交專利申請,為申請人向外國申請專利提供了方便。在我國,申請人可使用自己熟悉的語言(中文)撰寫申請文件,并直接遞交到中國國家知識產權局專利局。2.推遲決策時間,有利于調整申請策略,準確投入資金,節省不必要的開支。由于PCT申請的國際階段和國家階段分開,使申請人有足夠的時間和機會進行調整。在國際階段,PCT申請要經過國際檢索單位的國際檢索,申請人會收到一份高質量的國際檢索報告和一份專利性書面意見。該國際檢索報告給出一篇或多篇現有技術文件,使得專利申請人既可以了解現有技術的狀況,又可以初步判斷發明是否具備授予專利的前景。根據這些報告和書面意見,申請人可初步判斷自己的發明是否具專利性,然后根據需要自優先權日起30個月內辦理進入多個國家的手續,即提交PCT申請的譯文和繳納相應的費用。利用這段時間,專利申請人可以對市場、對發明的商業前景以及其他因素進行調查,在花費較大資金進入國家階段之前,決定是否繼續申請外國專利。若經過調查,決定不向外國申請專利,則可以節省外國國家階段的費用。3.可以比較快地獲得申請日和有比較長的時間籌集申請經費。申請外國專利,費用都比較昂貴,主要工業化國家每個不少于5000美元,有的專利申請費用可多達1萬美元以上,同時申請幾個國家將是一筆很可觀的費用。利用PCT申請這一途徑,可以將主要費用支付的時間最長延長到自優先權日起30個月,同時又不影響及早獲得申請。4.完善申請文件。申請人可根據國際檢索報告和專利性書面意見,對申請文件進行修改。對就某一發明在幾個國家尋求保護的任何個人或公司("申請人")來說,使用PCT意味著節省時間、工作量和資金。完善申請文件。申請人可根據國際檢索報告和專利性書面意見,對申請文件進行修改。對就某一發明在幾個國家尋求保護的任何個人或公司("申請人")來說,使用PCT意味著節省時間、工作量和資金。完善申請文件。申請人可根據國際檢索報告和專利性書面意見,對申請文件進行修改。對就某一發明在幾個國家尋求保護的任何個人或公司("申請人")來說,使用PCT意味著節省時間、工作量和資金。誰有權提交PCT國際專利申請?凡屬于PCT締約國之一的國民或居民,均有權提交國際專利申請,如果國際申請中的多個申請人,只要有一名申請人滿足這一要求即可。
答:
專利強制許可,是指國務院專利行政部門依照專利法規定,不經專利權人同意,直接允許其他單位或個人實施其發明創造的一種許可方式,又稱非自愿許可。根據專利法的規定,在下列情形下,國務院專利行政部門根據具備實施條件的單位或者個人的申請,可以給予實施發明專利或者實用新型專利的強制許可:1、專利權人自專利權被授予之日起滿三年,且自提出專利申請之日起滿四年,無正當理由未實施或者未充分實施其專利的;2、專利權人行使專利權的行為被依法認定為壟斷行為,為消除或者減少該行為對競爭產生的不利影響的。專利強制許可的目的是為了促進技術的使用,不實施專利自然是辦法許可的合理理由之一。強制許可一般不能轉讓,以免不符合要求的企業獲得該許可。不過,如果獲得強制許可的企業本身也轉讓給了他人,那該強制許可還是可以隨著企業一起轉讓的。強制許可只能是普通許可,不具有獨占性,否則會影響到專利權人的使用和對外許可。另外,強制許可不是免費的,需要支付費用。《巴黎公約》第5條:(一)專利權:物品的進口;不實施或不充分實施;強制許可證。(二)工業品外觀設計:不實施;物品的進口。(三)商標:不使用;不同形式;共有人的使用。(四)專利權、實用新型、商標、工業品外觀設計:標記〕(一)(1)專利權所有者將在本同盟任何成員國內制造的物品輸入到核準該項專利權的國家,不應導致該項專利權的撤銷。(2)本同盟各成員國都應有權采取立法措施規定頒發強制許可證,以防止由于行使專利所賦予的獨占權而可能產生的利弊,例如不實施專利權。(3)除非頒發強制許可證還不足以防止上述濫用權利外,否則不應規定撤銷專利權。自頒發第一個強制許可證之日起兩年內,不得進行吊銷或撤銷專利權的程序。(4)自申請專利之日起四年內或自核準專利權之日起三年內(取其到期日期最晚者),不得以不實施或未充分實施專利權為理由而申請頒發強制許可證;如果專利權所有者對其貽誤能提出正當的理由,則應拒絕頒發強制許可證。這種強制許可證,除與使用該許可證的企業或牌號一起轉讓外,包括以頒發許可證的形式,沒有獨占權,且不得轉讓。(5)上述各項規定,加以必要的修改,得適用于實用新型。(二)工業品對外觀設計的保護,在任何情況下都不得以不實施或進口物品與受保護者相同為理由而予以撤銷。(三)(1)如果某一國家規定已經注冊的商標必須加以使用,則只有經過一定合理期限而且當事人不能提出其不使用的正當理由時,才得撤銷其注冊。(2)商標所有權人使用的商標,與其在本同盟成員國之一所注冊的商標的形式只有細節不同而并未改變其顯著特征者,不應導致注冊無效,也不應減少對該商標所給予的保護。(3)幾個工商企業同時使用同一商標于相同的或類似的商品上,而依被請求保護的國家的國內法律視為該商標的共同所有人者,只要這種使用不至迷惑群眾和違反公眾利益,則在本同盟任何成員國內都不應不給予注冊,并不應以任何方式減少對該商標所給予的保護。(四)不應要求在商品上載明專利、實用新型、商標注冊或工業品外觀設計圖案,以作為承認取得保護權的一個條件。
答:
我國《著作權法》規定,署名權就是表明作者身份,在作品上署名的權利。署名權是著作權的一部分。著作權,又稱為版權,分為著作人格權與著作財產權。其中著作人格權的內涵包括了公開發表權、姓名表示權及禁止他人以扭曲、變更方式利用著作損害著作人名譽的權利。著作財產權是無體財產權,是基于人類智慧所產生之權利,故屬智慧財產權是知識產權之一種。著作權自作品創作完成之日起產生,在中國實行自愿登記原則。按照著作權法及新頒布的實施條例,公民為完成法人或者其他組織工作任務所創作的作品是職務作品,而“工作任務”是指公民在該法人或者該組織中應當履行的職責。其中單位“工作任務”一詞是實踐中區分職務與非職務作品的關鍵,其準確的界定將避免動輒就把作品說成職務作品。關于著作權權利歸屬,著作權法對著作權屬于作者、屬于單位、屬于再創作作者、屬于合作作者、屬于匯編人、電影作品的著作權歸屬、職務作品的著作權歸屬和委托作品的情形做了具體的規定。實施條例又對職務作品、合作作品予以進一步明確。對于主要是利用法人或者其他組織的物質技術條件(物質技術條件是指該法人或者該組織為公民完成創作專門提供的資金、設備或者資料)創作,并由法人或者其他組織承擔責任的工程設計圖、產品設計圖、地圖、計算機軟件等職務作品,或者法律、行政法規規定或合同約定著作權人由法人或者其他組織享有的職務作品,作者只享有署名權,著作權的其他權利由法人或者其他組織享有,法人或者其他組織可以給予作者獎勵。
答:
受版權保護的作品主要有以下幾類:1.文字作品:小說、散文、雜文、詩歌、劇本、學術論文、著作、期刊、教材、書信。日記、報紙、廣告詞。并非所有以文字作品形式出現的作品都是文字作品如書法作品,它是美術作品的一種。2.口述作品:即興的演說、授課、法庭辯論等以口頭、語言形式表現的作品。3.音樂作品:歌曲、交響樂等能夠演唱或者演奏的帶詞或不帶詞的作品。4.戲劇作品:話劇、歌劇、地方戲等為舞臺演出而創作的作品,如劇本。(戲曲劇本、話劇劇本、歌劇劇本、舞劇劇本)。5.曲藝作品:相聲、單弦、評書、笑話、快板書、山東快書、京韻大鼓、京東大鼓、西河大鼓、河南墜子等形式的說唱腳本。6.舞蹈作品:舞蹈動作的設計和程序的編排,可以用文字或者其他特定方式記錄下來。如用舞譜的形式表現舞蹈作品。如“定位舞譜法”7.雜技藝術作品:為車技、口技、頂碗、走鋼絲、耍獅子、魔術等表演創作的劇本。8.美術作品:指繪畫、書法、雕塑等以線條,色彩或者其他方式構成的具有審美意義的平面或者立體的造型藝術作品。純美術作品:素描、油畫、國畫、版畫、水彩畫、企業標志、商標圖形。實用美術作品:陶瓷藝術9.建筑作品:建筑物的設計圖紙或者是以建筑物為核心的繪畫、攝影等。10.攝影作品:客觀記錄物物形象的圖片。11.電影作品和以類似攝制電影的方法創作的作品:電影作品(有聲、無聲)、電視作品、錄像作品等。12.圖形作品:工程設計圖、產品設計圖、地圖、線路圖、解剖圖13.模型作品:一定比例制成的立體作品,如:微縮景觀。14.計算機軟件:計算機程序和有關文擋。計算機程序包括:源程序和目標程序。同一程序的源文本和目標文本應視為同一作品。文擋:程序設計說明書、流程圖、用戶手冊等。15.民間文字藝術作品:神話故事、民間寓言、民間傳說、民間戲曲、民歌、民謠、民間音樂、民間舞蹈、民間造型藝術及民間建筑藝術等。
答:
郵寄地址是否能順利投遞掛號信的情況,請與當地負責該地區掛號信投遞的郵政單位確定。根據商標法第三十五條:對于初步審定公告的商標提出異議的,商標局應當聽取異議人和被異議人陳述事實和理由,經調查核實后,自公告期滿之日起十二個月內做出是否準予注冊的決定。若有特殊情況需要延長的,經國務院工商行政管理部門批準,可以延長六個月。公告后3個月內可以提異議;即使商標注冊下來,3年內他也可以提爭議,看對方對此商標重視程度,因為不論異議或爭議都需要費用。商標異議是指依照《商標法》規定,對商標局初步審定并公告的商標提出反對意見,要求商標局不予注冊被異議的商標。提出異議的人為異議人,被異議的商標申請人為被異議人。根據我國《商標法》的規定,對商標局初步審定、予以公告的商標有異議的,異議人應當在商標公告期三個月內向商標局提出異議申請。那么異議的理由有哪些呢?包括以下幾方面:1、經初步審查認定的商標違反商標法第10條的規定,使用了商標法禁用的標志。2、經初步審查認定的商標違反商標法第28條的規定,侵犯他人在先商標權,申請注冊的商標同他人在同一種或類似商品上的注冊商標或經初步審定的商標相同或者近似的。3、經初步審查認定的商標違反商標法第31條的規定,侵犯了他人的在先權利。具體包括以下幾個方面:1、初審認定的商標侵犯馳名商標的。2、初審認定的商標違反商標法第15條的規定,代理人或代表人未經授權,以自己的名義將被理人或被代表人的商標申請注冊的。3、初審認定的商標違反商標法第16條的規定,濫用地理標志,致使公眾產生混亂的。4、初審認定的商標侵犯他人外觀設計專利權或者著作權的。5、初審認定的商標侵犯他人在先特殊標志權的。6、初審認定的商標是以不正當手段搶先注冊他人已經使用并有一定影響的商標。
答:
用手機瀏覽器,登錄中國商標局網站查詢。不過因為設置的驗證碼,所以只能看到商標名稱和注冊人,無法打開看里面的詳細信息。1、建議用pc進入中國商標網,官方提供了四種業務:商標近似查詢、商標綜合查詢、商標狀態查詢、錯誤信息反饋。2、點擊進入商標綜合查詢:用戶可以按商標號、商標、申請人名稱等方式,查詢某一商標的有關信息。3、里面提供了5種查詢方法國際分類號、注冊號、商標名稱、申請人名稱(中、英文),對于查詢是否注冊來說,只需使用“商品名稱”來是即可。雖然商標局的商標查詢是官方的,但是商標局查詢出來在商標申請注冊實踐中往往還有查詢不出來的近似商標,所以代理機構都會選擇專業的商標查詢軟件結合查詢。這樣成功率更加有保障。具體溝通小盾知識產權網在線法務顧問進行商標的詳細查詢。
答:
自然人利用業余時間及個人的物質技術條件開發完成的,并且與本人的本職工作內容無直接聯系的軟件為非職務開發軟件。自然人在單位任職期間針對本職工作中明確指定的開發目標所開發的軟件,或者開發的軟件是從事本職工作活動所預見的結果或者自然的結果,或者主要使用了法人或者其他組織的資金、專用設備、未公開的專門信息等物質技術條件所開發并由法人或者其他組織承擔責任的軟件,自然人的開發行為屬于職務開發,軟件為職務開發軟件,該軟件著作權由單位享有。
答:
哪些標志不能作為商標注冊?缺乏顯著特征或者與在先注冊、在先申請的商標或其他在先權利相沖突的,不能作為商標注冊。《商標法》第十一條下列標志不得作為商標注冊:(一)僅有本商品的通用名稱、圖形、型號的;(二)僅僅直接表示商品的質量、主要原料、功能、用途、重量、數量及其他特點的;(三)缺乏顯著特征的。前款所列標志經過使用取得顯著特征,并便于識別的,可以作為商標注冊。1.同中華人民共和國的國家名稱、國旗、國徽、軍旗、勛章相同或者近似的,以及同中央國家機關所在地特定地點的名稱或者標志性建筑物的名稱、圖形相同的;2.同外國的國家名稱、國旗、國徽、軍旗相同或者近似的,但該國政府同意的除外3.同政府間國際組織的名稱、旗幟、徽記相同或者近似的,但經該組織同意或者不易誤導公眾的除外4.與表明實施控制、予以保證的官方標志、檢驗印記相同或者近似的,但經授權的除外5.同“紅十字”、“紅新月”的名稱、標志相同或者近似的6.帶有民族歧視性的7.夸大宣傳并帶有欺騙性的。8.有害于社會主義道德風尚或者有其他不良影響的9.縣級以上行政區劃的地名或者公眾知曉的外國地名,不得作為商標。但是,地名具有其他含義或者作為集體商標、證明商標組成部分的除外;已經注冊的使用地名的商標繼續有效。
答:
對于怎么辦理公司logo商標申報的問題,申請商標注冊的基本步驟。1、商標查詢溝通小盾知識產權法務顧問,或者直接致電委托我司進行申請前的查詢檢索。申請前檢索就是排查是否存在與擬注冊商標相沖突的在先申請,如有,申請可能會被駁回而得不到注冊。但檢索非萬能,也非必須,只是減少被駁回風險,目前,能夠檢索的商標只限于文字商標。圖形商標可以檢索但是圖形商標由于數量巨大檢索條件和商標局評審員檢索的條件和方法存在誤差導致不確定性增加,建議logo注冊按照自己獨特的設計風格去做,不要照搬網上現成的圖形。檢索沒有獲得通過,需要重新提供名稱,重新檢索,直至代理人認為可以申請為止。申請前檢索的注意事項:如有不準確的商標注冊信息,以國家工商行政管理總局商標局編輯出版的《商標公告》為準。由此可見,商標申請前的檢索盡管非必須,卻是非常必要、非常關鍵的步驟,因為相對完備的檢索可以大大降低注冊成功的風險,而且檢索(包括審查員的審查)主觀性很強,委托認真負責的代理機構和經驗豐富的代理人是值得提倡的。2、準備商標注冊申報材料:商標注冊申請書;委托書(如果委托代理機構的話);主體證明材料(個人的身份證及個體工商戶執照、公司的企業法人營業執照);商標圖樣;3、提交商標申請。遞交注冊商標的申報材料到小盾知識產權專屬顧問,由小盾知識產權專屬顧問審核后遞交商標局,第二日可出商標申請號;1-2個月后等待下發商標受理通知書;4、商標局形式審查,審查合格后下發商標受理通知書。如形式審查不通過需要補正或重新提交申請。拿到商標受理通知即可將商標打上“TM”標識進行使用;5、商標局實質審查受理后前9個月為審查排期,后3個月為通過商標局審查后的公告期,申請人需要時刻關注在公告期內是否有他人提出異議,并根據商標局下發的異議答辯通知書提交異議答辯書,維護自身的合法權益。
答:
1、關于商標轉讓中屬于企業內部自身問題所造成的糾紛屬于民事法律糾紛的范疇,一般情況下需要當事人自己通過司法訴訟程序來予以,來解決維護自己的權益。而商標局作為行政主管部門,一般不會介入。但是,如果該商標的轉讓申請還處在商標局轉讓審查進程中的,為了便于當事人主張自己的權利,對于這類商標轉讓糾紛,商標局會給于當事人一個合理的時限,當事人應該盡快通過司法訴訟來主張權利,超過該時限,商標局仍然會繼續進行相應的正常商標轉讓審查程序。一旦商標轉讓申請被商標局核準公告后,則該商標轉讓行為已經事實產生法律效力。涉及到法律權限問題,當事人只能通過法院的申請證據保全措施來暫時凍結該商標轉讓后的權利實施,并通過訴訟書程序來解決相關商標轉讓糾紛。2、對于假冒、偽造的商標非法轉讓問題,則需要通過當地的公安部門以偽造印章、文書,非法侵占財產等進行刑事鑒定,然后通過司法程序解決。3、對于商標局作出的“不予受理”、“不予核準”等等行政決定的行政糾紛,可以向國家工商總局進行反映或者行政復議,或者行政訴訟等途徑解決。4、注冊商標的轉讓只有在核準公告之日起商標受讓人才擁有該被轉讓商標的全部法律權益,而在注冊商標轉讓核準公告之前,被轉讓商標的實際權益仍然屬于商標轉讓人。因此,關于商標在轉讓申請審查進行中的商標權益問題,只能通過商標轉讓雙方事先在商標轉讓合同中進行相應的權利約定。為了保護雙方利益,在商標申請前,轉讓人與受讓人最好能夠簽訂一份轉讓協議,協議中把上面列出的可能會涉及到的問題都一一做出說明,并到當地的公證處做出公證。
答:
根據商標法我們可以知道,名字也是可以注冊成為商標的,而公司名字也是可以注冊成為商標的,那么公司名字被別人注冊成為商標之后可以繼續使用嗎?其實根據商標法規定,有人取得了商標權也不能要求修改企業名稱,甚至也不能阻止他人再注冊名稱相同的公司。但是如果商標屬于馳名商標,他人再注冊相同名稱可能會構成不正當競爭。在法律上對于公司名稱享有的叫做企業名稱權,對商標享有的叫做商標專用權。這兩個權利在一般情況下是并行不悖的,所以即使有人取得了商標權,也沒有權利要求他人修改企業名稱,甚至不能也阻止他人再注冊名稱相同的公司。而公司也無權阻止他人注冊跟自己企業名稱相同的商標。但是很多時候都總有例外的情況,如果商標屬于馳名商標的話,他人再注冊相同的企業名稱則可能會被認為構成不正當競爭,但是如果公司的企業名稱非常知名,甚至已經達到了馳名商標的程度,那么別人再注冊相同的商標,則會被認為是侵犯了企業的在先權利而不被允許。但是無論是商標還是企業名稱,在其馳名之前就已經存在的商標和企業名稱是不會因為其馳名程度而被修改的。2001年修訂的《商標法》第31條后段明確禁止以不正當手段搶先注冊他人使用在先并有一定影響的商標。此規定的出發點是維護誠信實用原則,反對不正當競爭行為。只要商標申請人主觀上存在這種惡意,其申請注冊商標的行為就可以認定為不正當。如果行為人申請注冊商標不具有主觀惡意,而是將自創的商標通過申請注冊來得到法律保護,即使該商標與他人使用在先并具有一定影響的商標相同,也不能認定其采用了不正當手段。異議人的舉證內容1、被異議人知曉或者理應知曉異議人在先使用的商標。2、被異議商標是對異議人使用在先商標的抄襲、模仿。3、被異議商標如予以注冊,將造成異議人商業上的損失,并使被異議人通過“搭便車”獲取不法利益。4、被異議商標使用在與異議人商標使用商品相同或近似的商品上。5、異議人商標使用在先并具有一定的影響。您可以在他申請商標注冊公告后提出商標異議。
答:
品牌的話,它其實可以說是以一個市場來作為概念的,但是商標確實不一樣的,它大體上是作為一個法定的概念來講述的。對于商標來說,它最大的特點就是具有獨占性,怎么說呢,它是通過法律的形式來做為一種保證;而品牌卻不同,它最大的特點是差異化的個性,它的這種個性是通過市場來驗證的。品牌與商標是極易混淆的一對概念,一部分企業錯誤地認為產品進行商標注冊后就成了品牌。事實上,兩者既有聯系,又有區別。有時,兩個概念可等同替代,而有時卻不能混淆使用兩個概念;品牌不完全等同于商標,商標也并不完全等同于品牌。商標(TradeMark)是指文字、圖形、字母、數字、三維標志和顏色組合,以及上述要素組合的生產者、經營者把自己的商品或服務區別于別的商品或服務的商品標記。當商標使用時,要用"R"或"注"明示,意指注冊商標。品牌(Brand)是一個集合概念,主要包括品牌名稱(BrandName)、品牌標志、商標(BrandMark)和品牌角色四部分。品牌名稱是指品牌中可以用語言稱謂(可以讀出)的部分---詞語、字母、數字或詞組等的組合,又稱"品名"。品牌標志,是指品牌中可以被認出、易于記憶但不能用言語稱謂的部分---包括符號、圖案或明顯的色彩或字體,又稱"品標"。商標是經注冊后受法律保障其專用權的整個品牌、品牌標志、品牌角色或者各要素的組合。品牌角色是用人或擬人化的標識來代表品牌的方式。一般來說,品牌的構件比商標的構件較為豐富,商標的構件僅僅說的是一些比較靜態的東西,如圖案、文字以及它們二者的組合體。而品牌的構件則不同,它的話,由靜態和動態兩大部分組成。其次,品牌是一個復合概念,所以它的構件要比商標豐富。一種觀點認為,商標不是品牌的全部,而僅僅是品牌的一種標志或記號,即品牌中的標志部分,或者說,商標就是指品牌標志,是便于消費者識別的部分。因此,商標的主要功能是傳播的基本元素,因為,商標已注冊,商標的主要功能中應包括法律保護。另一種觀點認為,商標是向****注冊的受法律保障其專用權的品牌。品牌與商標的不同之處主要是商標能夠得到法律保護,而未經過注冊獲得商標權的品牌不受法律保護。所以說,商標是經過注冊獲得商標專用權從而受到法律保護的品牌。我們在使用商標和使用品牌的時候,商標它的使用是有國界,但是,對于品牌來說,它的使用范圍是無國界的。世界每個國都有自己的商標法律,在一國注冊的商標僅在該國范圍內使用受法律的保護,超過國界就失去了該國保護的權利。
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普通登記:1、客戶提交計算機軟件版權登記材料,平臺提交申請至版權中心----------3-4個月獲取證書加急登記:1、平臺提交申請至版權中心,版權中心下發登記證書,小盾知識產權擔保注冊證,無證退全款------------30個工作日左右2、平臺提交申請至版權中心,版權中心下發登記證書,小盾知識產權擔保注冊證,無證退全款------------21-25個工作日3、平臺提交申請至版權中心,版權中心下發登記證書,小盾知識產權擔保注冊證,無證退全款------------16-20個工作日4、平臺提交申請至版權中心,版權中心下發登記證書,小盾知識產權擔保注冊證,無證退全款------------11-15個工作日5、平臺提交申請至版權中心,版權中心下發登記證書,小盾知識產權擔保注冊證,無證退全款------------5個工作日6、平臺提交申請至版權中心,版權中心下發登記證書,小盾知識產權擔保注冊證,無證退全款------------4個工作日7、平臺提交申請至版權中心,版權中心下發登記證書,小盾知識產權擔保注冊證,無證退全款------------3個工作日小盾軟件著作權登記代理可以是普通登記也可以是加急登記。根據時間點的不同費用不同,普通登記時間為3-6個月,費用為300元。加急登記可訪問軟件著作權登記流程及費用。
答:
如你企業執行原會計制度的,則開發費用計入當期損益,如執行新會計準則的,從首次執行新會計準則日和以后發生的開發費用,符合無形資產確認條件的,應予以資產化(計入無形資產),以前已經費用化開發支出,不追溯調整。
答:
一、我國專利法規定,以專利權人對其發明創造專利享有獨占權為基本原則的,所以一項發明創造只應授予一個專利權。二、我國的專利在先申請原則“先申請原則”,即兩個以上的申請人分別就同樣的發明申請專利時,不管是誰最先完成的發明,專利權授予最先提出專利申請的申請人。世界上絕大多數國家都采用先申請原則。我國采用“先申請原則”,單位或者個人完成發明創造后,應當及時提出專利申請,過晚提出申請,就有可能被他人搶先提出專利申請而失去取得專利權的機會。三、根據我國專利法第2條的規定,專利法的客體包括發明、實用新型和外觀設計三種。1、發明專利發明專利,是指對產品、方法或者其改進所提出的新的技術方案。發明必須是一種技術方案,是發明人將自然規律在特定技術領域進行運用和結合的結果,而不是自然規律本身,因而科學發現不屬于發明范疇。發明分為產品發明、方法發明兩種類型,既可以是原創性的發明,也可以是改進型的發明。(1)、產品發明產品發明是關于新產品或新物質的發明。這種產品或物質是自然界從未有過的,是人利用自然規律作用于特定事物的結果。如果某物品完全處于自然狀態下,沒有經過任何人的加工或改造而存在,就不是我國專利法所規定的產品發明,不能取得專利權。(2)、方法發明方法發明是為解決某特定技術問題而采用的手段和步驟的發明。能夠申請專利的方法通常包括制造方法和操作使用方法兩大類,前者如產品制造工藝、加工方法等,后者如測試方法、產品使用方法等。(3)、改進發明改進發明是對已有的產品發明或方法發明所作出的實質性革新的技術方案。例如,愛迪生發明了白熾燈,白熾燈是一種前所未有的新產品,可以申請產品發明;生產白熾燈的方法可以申請方法專利;給白熾燈填充惰性氣體,其質量和壽命都有明顯提高,這是在原來基礎之上進行的改進,可以申請改進發明。2、實用新型專利實用新型是指對產品的形狀、構造或者其結合所提出的適于實用的新的技術方案。實用新型專利只保護產品。該產品應當是經過工業方法制造的、占據一定空間的實體。一切有關方法(包括產品的用途)以及未經人工制造的自然存在的物品不屬于實用新型專利的保護客體。3、外觀設計專利外觀設計又稱為工業產品外觀設計,是指對產品的形狀、圖案或者其結合以及色彩與形狀、圖案相結合所作出的富有美感并適于工業上應用的新設計。外觀設計的載體必須是產品。可以構成外觀設計的組合有:產品的形狀;產品的圖案;產品的形狀和圖案;產品的形狀和色彩;產品的圖案和色彩;產品的形狀、圖案和色彩。四、專利的授予條件1、發明專利的審批(1).初步審查。專利主管機關查明該申請是否符合專利法關于申請形式要求的規定。(2).早期公開。專利局收到發明專利申請后,經初步審查認為符合要求的,自申請日起滿18個月,即行公布。專利局可以根據申請人的請求早日公布其申請。(3).實質審查。發明專利申請自申請日起3年內,專利局可以根據申請人隨時提出的請求,對其申請進行實質審查;申請人無正當理由逾期不請求實質審查的,該申請即被視為撤回。專利局認為必要的時候,可以自行對發明專利申請進行實質審查。(4).授權登記公告。發明專利申請經實質審查沒有發現駁回理由的,由專利局作出授予發明專利權的決定,發給發明專利證書,同時予以登記和公告。發明專利權自公告之日起生效。2、實用新型和外觀設計專利的審批實用新型和外觀設計專利申請經初步審查沒有發現駁回理由的,由專利局作出授予實用新型專利權或者外觀設計專利權的決定,發給相應的專利證書,同時予以登記和公告。

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