商標,專利,版權的真正區別

在目前企業家們對知識產權日趨重視的年代,對于每個企業來說,商標,專利,版權的申請登記是非常之常見和必要的。
很多企業家們來問小編,到底什么是商標,專利,版權,他們之間又有哪些區別呢,就讓小編來給大家說一說!
一、什么是商標及相關知識:
商標俗稱牌子,比如,麥當勞,肯德基,藍月亮,茅臺,飄柔,王老吉等等,都是商標,其是指能夠將一個企業的商品或者服務同其他企業的商品或者服務區別開來的標志,由文字、圖形、字母、數字、三維標志、聲音、顏色組合,或上述要素的組合,商標全國唯一,如果申請人的商標與他人的商標存在相同或者近似,則無法注冊成功,商標注冊成功后通常會在右下角或者右上角打上R標記。商標的有效期為注冊成功后10年,如果需要維持商標權的,則需要在商標期滿前1年內或者期滿半年內辦理商標續展手續。商標有地域限制,即在中國注冊的商標,只能在中國受保護,需要在其他國家受保護,則需要注冊申請當地的商標,可以通過馬德里、歐盟、非洲知識產權組織或者逐一國進行注冊申請。
并且商標法中規定,如下商標名稱是不能做為商標注冊申請的。
1、禁止條款:
(一)同中華人民共和國的國家名稱、國旗、國徽、軍旗、勛章相同或者近似的,以及同中央國家機關所在地特定地點的名稱或者標志性建筑物的名稱、圖形相同的;
(二)同外國的國家名稱、國旗、國徽、軍旗相同或者近似的,但該國政府同意的除外;
(三)同政府間國際組織的名稱、旗幟、徽記相同或者近似的,但經該組織同意或者不易誤導公眾的除外;
(四)與表明實施控制、予以保證的官方標志、檢驗印記相同或者近似的,但經授權的除外;
(五)同“紅十字”、“紅新月”的名稱、標志相同或者近似的;
(六)帶有民族歧視性的;
(七)夸大宣傳并帶有欺騙性的;
(八)有害于社會主義道德風尚或者有其他不良影響的。
縣級以上行政區劃的地名或者公眾知曉的外國地名,不得作為商標。但是,地名具有其他含義或者作為集體商標、證明商標組成部分的除外;已經注冊的使用地名的商標繼續有效。
2、無顯著性條款:
(一)僅有本商品的通用名稱、圖形、型號的;
(二)僅僅直接表示商品的質量、主要原料、功能、用途、重量、數量及其他特點的;
(三)缺乏顯著特征的。
并且商標可以進行認定為省市著名商標,中國馳名商標,并且政府有相應的補貼。
認定為中國馳名商標的可以在45個大類進行商標的保護。進行對抗其他相同或者近似的商標。
1、就相同或者類似商品申請注冊的商標是復制、摹仿或者翻譯他人未在中國注冊的馳名商標,容易導致混淆的,不予注冊并禁止使用。
2、就不相同或者不相類似商品申請注冊的商標是復制、摹仿或者翻譯他人已經在中國注冊的馳名商標,誤導公眾,致使該馳名商標注冊人的利益可能受到損害的,不予注冊并禁止使用。
二、什么是專利及相關知識:
專利,是專利權的簡稱,是指國家國家專利主管機關依法授予專利申請人及其權利繼受人在一定期間內實施其發明創造的獨占權。專利也是分為地域性的,在中國申請的專利只在中國進行保護,需要在其他國家需要保護的,也需要申請當地國的專利。
專利分為三種類型:外觀設計專利,實用新型專利,發明專利。
1、外觀設計專利申請(Industrial Design)是指:對產品的形狀、圖案或其結合以及色彩與形狀、圖案的結合所做出的富有美感并適于工業應用的新設計。外觀設計是指工業品的外觀設計,也就是工業品的式樣,所以外觀設計專利是一個立體包裝。
2、實用新型專利申請又稱小發明或小專利,是專利權的客體,是專利法保護的對象,是指依法應授予專利權的實用新型。實用新型通常是指對產品的形狀、構造或者其結合所提出的適于實用的新的技術方案,所以實用新型專利必須是一個實際產品。
3、發明專利申請是指對產品、方法或者其改進所提出的新的技術方案。發明專利分為產品發明或者是方法發明。
目前三種專利類型中發明專利的含金量最高,獲得授權率也最困難。
并且專利申請需要具有新穎性,創造性和實用性。
1、新穎性的判斷要滿足下列條件:
(1)在專利申請提交前,沒有同樣的發明創造在國內外出版物上公開發表過。這里的出版物,不但包括書籍、報刊、雜志等紙件,也包括錄音帶、錄像帶及唱片等音像件;
(2)專利申請提交前,在國內沒有公開使用過,或者以其他方式為公眾所知。所謂公開使用過,是指以商品形式銷售、或用技術交流等方式進行傳播、應用,以至通過電視和廣播為公眾所知;
(3)在該申請提交前,沒有同樣的發明創造由他人向專利局提出過專利申請,并且記載在申請日以后公布的專利申請文件中。
2、創造性的判斷要滿足下列條件:
(1)同申請日以前的已有技術相比有突出的實質性特點;
(2)同申請日以前的已有技術相比有顯著進步。
3、實用性的判斷要滿足下列條件:
實用性,是指該發明或者實用新型能夠制造或者使用,并且能夠產生專利的期后不得續展。
三、什么是版權及相關知識:
1、版權注冊即著作權注冊,是指文學、藝術、科學作品的作者對其作品享有的權利(包括財產權、人身權)。
2、版權注冊可以受版權保護的作品包括小說、詩詞、散文、論文、速記記錄、數字游戲等文字作品;講課、演說、布道等口語作品;配詞或未配詞的音樂作品;戲劇或音樂戲劇作品;啞劇和舞蹈藝術作品、繪畫、書法、版畫、雕塑、雕刻等美術作品;實用美術作品;建筑藝術作品;攝影藝術作品;電影作品;與地理、地形、建筑 、科學技術有關的示意圖 、地圖、 設計圖、草圖和立體作品。
3、版權注冊含以下人身權和財產權:發表權,署名權,修改權,保護作品完整權,復制權,發行權,出租權,展覽權,表演權,放映權,廣播權,信息網絡傳播權,攝制權,改編權,翻譯權,匯編權,應當由著作權人享有的其他權利。
4、版權注冊的取得有兩種方式:自動取得和登記取得。在中國,按照著作權法規定,作品完成就自動有版權。
5、版權注冊的保護期限為:
作品的作者為公民,其著作財產權的保護期為作者有生之年加死亡后50年。作者死亡后,其保護期以作者死亡后次年的1月1日開始計算,第50年的12月31日保護期屆滿。
法人、非法人單位的作品,著作權(署名權除外)由法人或者非法人單位享有的職務作品,其發表、使用權和獲得報酬權的保護期為50年,但作品自創作完成后50年內未發表的,著作權法不再予以保護。
6、版權注冊有個國際條約《伯爾尼公約》,參與國家比較廣泛,實際上可以認為版權是全球生效的,即版權一旦產生,可以在其他締約國同樣獲得保護。
7、版權是自動產生的,作品一經完成,作者便享有法律賦予的權利。但由于在現實生活中,當產生糾紛時,權利人常常遇到舉證困難,因此各國均鼓勵作者對作品,尤其是計算機軟件作品,進行版權登記,以便在今后的行政救濟和司法訴訟時作為權利的初步證明。同時,作者在進行版權貿易,進行版權轉讓、許可使用等活動時,也需要這樣的權利證明文件來方便與另一方簽訂轉讓、許可使用等合同。
四、案例說明
下面就這三種知識產權保護方法舉一個栗子,比如智能生產汽車公司,其產品在上市前應該有一個響亮的名字,比如取名為“ABC”,那么“ABC”就可作為這款汽車的商標,一旦“ABC”商標通過了注冊,那么在智能汽車領域,未經A公司允許,他人就不可以再使用“ABC”這個品牌。
其次,僅僅不讓他人使用“ABC”這個名字當然不能全面保護知識產權,比如智能汽車中具有突破性的技術就無法通過申請商標來保護。此時,專利就派上用場了。如果A公司為該項技術申請了專利,競爭對手即便破解了相關技術,也不能擅自用在自己的產品上,這就最大限度地保護了A公司的專利技術不受侵犯。
再次,軟件系統對于智能汽車也非常重要,為了防止競爭對手抄襲軟件源代碼等,申請軟件著作權登記也是一種明智的選擇(軟件著作權屬于版權的一種),如果抄襲事件發生,A公司的軟件著作權證書就是強有力的維權證據。
綜上所述,不同知識產權保護的領域各不相同:商標保護的重點是商品或服務的標志,而專利保護的重點是具有新穎性的技術,版權保護的重點則是獨創性的作品。從上文的例子也可看出,為了保護智能汽車的名稱、技術和軟件源代碼,A公司分別申請了商標、專利和軟件著作權登記,以此達到全方位保護知識產權的目的。
五、綜上所述
商標和專利證書具有極強的證明效力,在產品面世之前,一定要進行商標和專利的注冊和申請,防止他人搶注。版權主要起到登記舉證的責任,沒有證明效力,但如果不做版權登記,在進行維權的時候很難提供原始時間證明的證據,或者就算有這些證明,所花費的舉證成本也是高于版權登記費用的,所以版權登記也是非常重要的一種證據。
三種知識產權保護方式根據實際情況需要進行登記,并不是唯一性的,而應該是結合進行,全面的保護。否則在實際的爭議中很難維護自己的合法權益。